Меню Рубрики

Различные точки зрения на предмет гражданского права

Философия определяет объект как внешний противостоящий субъекту предмет, на который направлена деятельность субъекта. Соответственно, в правоотноше нии объектом является то, на что воздействуют его субъекты. Субъекты гражданского правоотношения обладают правами и обязанностями, которые определяют границы их возможного и должного по ведения. Следовательно, осуществляя права и обязанности, они воздействуют на поведение, которое только и способно реагировать на регулирующее воздействие. Таким образом, объектом граждан ского правоотношения следует признать поведение его участников.

Однако простая констатация этого очевидного обстоятельства мало что даст в практическом плане, если не исследовать предмет са мого поведения участников гражданского правоотношения. По следние вступают в отношения друг с другом по поводу различных материальных и нематериальных благ. Поскольку вокруг этих благ стро ится поведение участников гражданских правоотношений, их и при нято считать объектами гражданских правоотношений. Гражданское право: учебник: в 3-х томах.Т.1. Под ред. Сергеева А.П. М.:- РГ Пресс, 2011. С. 121.

Вопрос об объекте гражданского правоотношения является излюбленным предметом спора цивилистов, которому уде ляется гораздо больше внимания, чем он того заслуживает. В крат ком виде существо дискуссий сводится к следующему. Во-первых, обсуждается вопрос о том, возможны ли безобъектные правоотно шения. Такую позицию отстаивают некоторые авторы —, напр.: Халфина О. С. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 214; Толстой В. С. Реализация правоотношений и концепция объекта // Советское государство и право. 1974. № 1. Большинство цивилистов отвечает на него отрицательно, поскольку права, которые ни на что не направлены, лишены всякого смысла.

Во-вторых, сам объект правоотношения понимается как то, на что воздействует правоотношение, на что оно направлено Гражданское право. Ч. 1 под ред. В. П. Мозолина, А. И. Масляева. М., 2003. С. 94. или по поводу чего складывается Гражданское право.Ч.1 под ред.А.Г.Калпина,А.И.Масляева. 2-е изд. М.,2002. С.67. Какого-либо практического значения эти различия в подходах не имеют, так как в конечном счете все схо дятся в том, что объектами правоотношений являются те блага, ко торые испытывают воздействие (через поведение участников право отношений) либо на которые направлено их поведение или по пово ду которых они складываются.

В-третьих, существует различие во взглядах на число объектов правоотношений. Одни авторы придерживаются теории единого объекта, которым может быть лишь поведение участников правоот ношения Гражданское право. Курс лекций. Общая часть / под ред. А. Г. Диденко. Алматы, 2006. С. 62.; другие считают, что у правоотношений может быть не сколько объектов, которыми выступают различные материальные и нематериальные блага Гражданское право. Ч. 1 / под ред. В. П. Мозолина, А. И. Масляева. С. 94; Гражданское право. Ч. 1 / под ред. 3. И. Цыбуленко. М., 1998. С. 43. и др.; третьи, пытаясь найти компромисс, пола гают, что объектом является поведение, направленное на различные рода блага Гражданское право. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толсто го. 6-е изд. М., 2006. С. 95-96.

Более верной является последняя точка зрения, хотя, она разделяется всеми участниками дискуссии. И уче ные, которые считают объектом правоотношения поведение, не рас сматривают его в отрыве от соответствующих благ; авторы, кото рые признают объектами правоотношений сами блага, полагают, что воздействие на эти блага осуществляется через поведение участ ников правоотношений. Поэтому значение данной дискуссии тоже невелико.

Вопрос об объекте правоотношения решался про фессором О. С. Иоффе, и весьма своеобразно, он выделял у правоотношения три объекта: а) юридический — поведение обязанного лица; б) идеоло гический — волю участников правоотношения; в) материальный — вещь или иное благо, с которым связано регулируемое правом обще ственное отношение и на которое направлено поведение участников правоотношенияИоффе О. С. Советское гражданское право. Л., 1958. С. 167-172.. Несмотря на признание логичности такого под хода, большого числа последователей эта позиция не имеет.

Понятие гражданского права

Различные точки зрения на понятие «гражданское право»

гражданский право принцип классификация

Гражданское право как определенная система правовых норм регулирует наиболее важные общественные отношения, затрагивающие интересы всех без исключения людей, проживающих на территории Российской Федерации, интересы общества и государства. Основу данных отношений составляют отношения, возникающие в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ.

С переходом России к обществу с рыночной экономикой гражданское право приобретает черты, отличные от черт гражданского права периода социализма. В результате принятия Гражданского кодекса РФ родился новый тип гражданского права и соответственно новая концептуальная основа данного права. По своему смысловому выражению гражданское право употребляется в четырех значениях:

  • 1) основная ветвь права;
  • 2) сфера законодательства;
  • 3) отрасль юридической науки;
  • 4) учебная дисциплина.

Мозолин В.П. считает, что «гражданское право является одной из основных и наиболее распространенных ветвей российского права». В указанном смысле гражданское право рассматривается как ветвь объективного (позитивного) права. В современной России, ориентированной на создание общества с рыночной экономикой, требуется иная система права, которая находится в процессе формирования. Одним из ее краеугольных элементов является понятие обобщенного правового образования, которое должно прийти на смену понятию отрасли права. Речь идет о новом сущностном содержании формируемого понятия, а не о простой замене словесного наименования одного понятия на другое.

Структурно система права в ее обобщенном виде должна состоять из трех уровней: конституционного права, основных ветвей права и правовых образований, функционирующих в отдельных сферах жизнедеятельности общества и государства.

В качестве основных критериев разграничения названных уровней права выступают:

  • а) сфера действия правовых норм, входящих в правовые общности соответствующих структурных уровней;
  • б) юридическая природа и характер правоотношений, возникающих в результате правового регулирования общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности общества и государства;
  • в) регулирующие возможности правовых норм, входящих в правовые общности.

Конституционное право занимает господствующее положение в системе российского права. Оно составляет фундамент права, имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Все сколько-нибудь значительные общности берут начало в Конституции Российской Федерации.

К основным ветвям права с учетом вышеназванных критериев относятся шесть правовых общностей: гражданское право, трудовое право, административное право, налоговое право, уголовное право и процессуальное право.

Согласно первому критерию предметом регулирования входящих в правовые общности норм права являются общественные отношения, проходящие через все сферы жизнедеятельности общества и государства (как минимум, их подавляющее большинство). К данным сферам относятся промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, наука и образование, социальные отношения, личное потребление граждан, участие государства в жизнедеятельности общества и т.д.

Понятие предмета гражданского права полностью соответствует вышеизложенному критерию. В его состав входят имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, а также отношения, связанные с защитой неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ. Указанные отношения проходят через все сферы жизнедеятельности общества и государства.

По второму критерию каждая из названных ветвей права имеет свой, только ей присущий тип правоотношения, отличающийся целостностью и единством структуры и построения.

Характерной чертой гражданского правоотношения служит юридическое равенство участвующих в них субъектов.

По третьему критерию регулирующие возможности норм ветвей права должны проявляться в двух основных направлениях. Во-первых, они призваны создавать единое структурное правоотношение на основе использования единого метода правового регулирования общественных отношений. Гражданское право не оставляет сомнений в существовании единого типа гражданского правоотношения и единого предметно-координационного метода, с применением которого создается данное правоотношение. Во-вторых, они придают правовым нормам каждой ветви права необходимые качества для участия в создании и функционировании комплексных правовых образований. Наиболее важную роль в этом отношении играют нормы гражданского права, на основе которых формируются комплексные правовые образования, составляющие третий уровень российской системы права.

Авторы В.П. Мозолин и А.И. Масляев под гражданским правом понимают» систему правовых норм, содержащихся в принимаемых или санкционированных федеральным государством законах и других нормативных правовых актах, основанных на признании юридического равенства участников регулируемых ими имущественных и неимущественных отношений; воле участников приобретать и осуществлять в своих интересах гражданские права; неприкосновенности собственности; свободе договора; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; судебной защите нарушенных прав участников гражданских правоотношений». В приведенном определении понятия гражданского права структурно выделяются следующие три основных положения:

  • 1) гражданское право характеризуется как системное образование правовых норм;
  • 2) содержится указание на нормативные источники гражданского права
  • 3) определяются наиболее характерные черты нормативной модели гражданского правоотношения.

Е.А. Суханов гражданское право определяет как «систему правовых норм, составляющих основное содержание частного права и регулирующих имущественные и связанные с ними иные неимущественные отношения, основанные на независимости и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности по удовлетворению своих потребностей и интересов».

Предмет гражданского права

Предмет отрасли права — это круг общественных отношений, которые она регулирует.

Предметом гражданского права являются имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения.

В предмет гражданского права входят:

личные неимущественные отношения, связанные с имущественными;

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

Имущественные отношения включают в себя:

Личные неимущественные права, связанные с имущественными — это отношения, которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности. Указанные объекты носят нематериальный характер и в результате их создания у автора возникают прежде всего неимущественные права на использования объекта определенным способом, право получения вознаграждения.

Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными — это отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ — неотчуждаемых прав и свобод человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство — ст. 150 ГК РФ). Такие объекты не могут быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому.

Метод гражданского права

Чтобы отграничивать предмет гражданско-правового регулирования от круга отношений, регулируемых иными отраслями права, необходимо учитывать метод правового регулирования. В теории права под ним понимается совокупность приемов и способов воздействия на общественные отношения.

Выделяют два метода правового регулирования:

метод власти и подчинения (метод субординации, императивный метод);

метод равенства участников правоотношений (метод координации, диспозитивный метод);

Первая разновидность характерна для публичного права, вторая — для частного, в том числе для гражданского.

Основными признаками метода гражданско-правового регулирования являются:

юридическое равенство участников гражданских правоотношений;

автономия воли участников;

имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений;

Гражданско-правовой метод представляет собой такой способ воздействия на общественные отношения, который является дозволительным, характеризуется наделением субъектов на началах их юридического равенства способностью правообладания, диспозитивностью и инициативой, обеспечивает установление правоотношений на основе правовой и имущественной самостоятельности сторон.

Основными и наиболее важными чертами метода гражданско-правового регулирования являются следующие:

1. равенство участников гражданских отношении. Субъекты гражданского права — физические лица, юридические лица, государство и административно-территориальные образования — имеют равные основания возникновения, изменения и прекращения субъективных гражданских прав у их носителей независимо от материального и социального неравенства, от организационно-властной зависимости друг от друга, а также равные основания ответственности за гражданские правонарушения. Например, права всех собственников защищаются равным образом (п. 4 ст. 212 ГК РФ), т. е. речь идет о равенстве правового положения участников гражданского оборота;

2. автономия воли участников гражданско-правовых отношений, означающая способность и возможность лица самостоятельно и свободно формировать и проявлять свою волю. Так, физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). ГК РФ содержит открытый перечень оснований возникновения прав и обязанностей: из судебного решения, в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом, вследствие причинения вреда другому липу, вследствие неосновательного обогащения и ряда иных (ст. 8). Однако в основании возникновения большей части отношений между участниками гражданского оборота как равными и свободными в своем волеизъявлении субъектами лежит соглашение, т. е. их инициативный волевой акт;

3. имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений, обусловленная характером этих отношений. Это означает, что в большинстве имущественных отношений они выступают в качестве обладателей обособленного имущества, наделенных распорядительной самостоятельностью. Так, право обладать имуществом и совершать сделки с ним входит в содержание правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Что касается юридического лица, то его имущественная обособленность закреплена законодателем в качестве конституирующего признака (абз. 1 п. 1 ст. 48 ГК РФ);

4. защита нарушенных гражданских прав как мера возможного поведения управомоченного лица, которая включает ряд возможностей, обеспечивающих реализацию субъективного права на различных ее этапах и в различных ситуациях. Участники гражданских правоотношений имеют равное право на защиту и свободны в выборе конкретной возможности защиты. В частности, в этом проявляется равенство участников и диспозитивность норм гражданского права. Так, участники гражданских правоотношений могут защищать свои нарушенные права непосредственно в момент их нарушения посредством самозащиты (сг. 14 ГК РФ) либо путем применения предусмотренных законом мер оперативного воздействия по собственной инициативе. Кроме того, закон предусматривает судебную защиту гражданских прав (ст. 11 Г К РФ) как основной способ защиты нарушенных прав, когда спор между сторонами разрешает орган, не связанный в административном отношении ни с одной из сторон. При этом потерпевший, обращаясь в компетентные государственные или общественные органы с требованием применить к правонарушителю меры государственно-принудительного характера, может задействовать механизм гражданско-правовой ответственности. Зашита гражданских прав в административном порядке применяется в виде исключения;

5. гражданская ответственность характеризуется тем, что имеет компенсационную направленность, отвечающую принципу полного возмещения убытков или вреда, т. е. воздействие оказывается не на личность правонарушителя как таковую, а на его или указанных в законе третьих лиц соответствующие имущественные сферы. Аналогичным требованиям отвечает защита личных неимущественных прав, которая предусматривает имущественно-стоимостные меры воздействия, например денежную компенсацию (п. 1 ст. 1101 ГК РФ). Иными словами, для гражданского права важны не штрафные меры, а восстановление имущественно- или личности о-право во го положения, которое существовало до факта правонарушения.

Таким образом, гражданское право — это отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с имущественными личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли, имущественной самостоятельности их участников.

Кроме того, под гражданским правом понимают:

1. науку как систему знаний о гражданско-правовых явлениях и как деятельность по производству новых знаний.

Предметом науки гражданского права является гражданское право как отрасль права, гражданское законодательство, акты, содержащие нормы гражданского права, иные источники гражданского права, регулируемые гражданским правом общественные отношения, правоприменительная практика. Результатом изучения предмета науки гражданского права является сформировавшееся учение о гражданском праве, состоящее из системы взаимосвязанных и взаимосогласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, концепций и теорий. В гражданском праве применяются обще- и частнонаучные методы исследования: диалектический, сравнительного правоведения, комплексный анализ, системный подход, конкретных социологических исследований и т. д.;

2. учебный курс как систему информации о гражданско-правовых знаниях.

В задачу гражданского права как учебной дисциплины входит обучение тем нормам гражданского права и практике их применения, которые в совокупности образуют гражданское право как отрасль права. Для плодотворного развития и изучения гражданского права как учебной дисциплины необходимы связь и взаимодействие с базовыми науками и учебными дисциплинами, в частности с философией и экономической теорией. При этом успешное обучение возможно только в том случае, если оно опирается на результаты научных исследований;

3. гражданское законодательство как систему нормативных актов.

Различные точки зрения на предмет гражданского права

Еще в древние времена, когда появлялись только первые зародки государства, руководители задумывались над механизмами управления отношений, которые регулярно, каждое мгновение возникали внутри общества. Эти отношения нужно было держать в порядке, как между личностями, так и подчинять эти отношения руководителю. Самые древние регуляторы таких отношений мы можем наблюдать еще в Междуречье, то есть в Древнем Вавилоне. Источником правил поведения здесь был Законник Хаммурапи. Это был не просто свод моральных, этических, религиозных и социальных правил поведения, это были первые зародки права. Правила Хаммурапи были отображены на столбе, который располагался на главной площади – таким образом, постепенно формировался принцип «незнание закона не освобождает от ответственности». Таким образом, мудрый правитель позаботился не только о формулировке самих правил, он побеспокоился и о том, чтобы все граждане были ознакомлены с законом, и таким образом развивал первое представление людей о правовой культуре.

В Древней Греции мы можем увидеть уже более грамотные, красивые и четкие правила.
И наконец, апогеем развития обычаев становится правовая система Древнего Рима – так званое Римское приватное право. Римское право отличается особенной четкостью, характеризуется появлением оттенков абстрактности. Наработками римских юристов до сих пор пользуются все страны романо-германской правовой семьи практически в первозданном виде.
Древние римляне поделили право на право, которое регулировалось государством, и право, которое устанавливали участники правоотношений (jus publicum и jus privatum).

jus publicum устанавливалось только государством и показывало меру регулирования государством отношений частных лиц. jus publicum регулировало отношения, которые составляли сферу интересов всего общества и государства в целом.
Частное право полностью регулировалось диспозитивным методом, то есть, граждане имели право выбирать ту линию поведения, которая подходила им. Частное право регулировало договорные отношения между гражданами, а государство вступало в сферу регулирования этих отношений только в случае нарушения условий договора, если стороны не могли сами уладить конфликт (или в случаях, когда была угроза нанесения ущерба публичным отношениям).

На основе всего этого, позднее был введен термин jus civile. Так и пошло название отрасли – цивилистика, то есть гражданское право.
Итак, определить понятие гражданского права можно следующим образом:
Гражданское право – являет собой системную совокупность правил поведения установленных и гарантированных государством, которые регулируют имущественные и личные неимущественные отношения между физическими, юридическими лицами и субъектами публичного права, которые основаны на принципе юридического равенства.

Основные характеристики гражданского права:
• Нормы гражданского права регулируют отношения, которые возникают в связи с правом собственности на имущество, пользованием имущества.
• Участники гражданско-правовых отношений полностью самостоятельны и имеют право на имущественную самостоятельность и независимость.
• Участники гражданских правоотношений обладают свободой волеизъявления.
• Участники гражданских правоотношений юридически равны между собой.

Главными критериями разделения отраслей права являются их предмет и метод правового регулирования, основополагающие принципы и основные функции, определенная четкая система. Не исключение и гражданское право, которое обладает всеми вышеперечисленными качествами, которые характеризуют данную отрасль как одну из самых важных, основных и объемных, без которой не были бы возможны 99% современных отношений между людьми.
Предмет права – это совокупность однородных отношений, которые регулирует конкретная отрасль права. Не стоит заблуждаться, считая, что конкретные правоотношения регулируются исключительно одной отраслью права. Любые правоотношения, возможно, точно регулировать, только обратившись к нескольким отраслям.
Метод правового регулирования – это способы влияния на субъекты общественных отношений. Два основополагающих метода: метод разрешений и метод запретов.
Принципы – это основополагающие идеи, которые являются фундаментом функционирования отрасли права.
Функции отрасли права – основные направления регулирования отношения, а так же основные связи между элементами отношений, роль отрасли права во всей системе права.
Система отрасли права – внутреннее строение, разделение норм права в зависимости от общих характеристик.
Структура гражданского права как отрасли права характеризуется достаточной сложностью. Гражданское право состоит из общей части, которая устанавливает главные принципы, методы, функции, источники гражданского права, а так же из подотраслей. Подотрасли – это самые большие разделы отрасли гражданского права.
Подотрасли гражданского права:
1. Вещное право – устанавливает юридические права субъектов на имущество.
2. Обязательственное право – регулирует отношения, которые возникают из обязательств, которые в свою очередь возникают из условий договора или из правонарушений.
3. Право интеллектуальной собственности – устанавливает собственность на результаты творческой и интеллектуальной деятельности субъектов права.
4. Личные неимущественные права – данная подотрасль устанавливает все нематериальные блага, на которые человек имеет право, устанавливает формы защиты нарушенных неимущественных прав.
5. Наследственное право – регулирует порядок перехода имущества наследодателя к наследнику.
Структурными разделами подотраслей в гражданском праве являются институты. Практически каждый раздел являет собой институт. Примеров можно приводить очень много (это Институт права собственности, Институт ограничения права собственности, Институт договора купля-продажа и так далее).
Таким образом, Гражданское право это самостоятельная отрасль частного права, которая имеет свой предмет, метод, принципы, функции и систему.

Читайте также:  Мед акация полезные свойства для зрения

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Принципами гражданского права определяются главные и основные начинания, в большей мере общепринятые главенствующие позиции права, которые обладают обязательным характером в силу законодательского закрепления. Данные основные правила и основы присущие, как и всей юриспруденции, целиком, так и единичным его отраслям.
Определения различных позиций права делится на две категории. Позиции первой категории показывают социальную установку и основные отраслевой характер стабилизации юриспруденции. Это разрешает глубже и понятнее толковать основы права, и верно использовать конкретизированные нормы правовой деятельности. Другая категория, говорит о том, что права должны приниматься во внимание обязательно, в частности, когда были обнаружены некие промежутки в указах, и использование порядков прав по схожести. Для гражданских прав эти понятия играют немаловажную роль, так как оно чаще других отраслей права сталкивается с этими ситуациями. И ситуация не только в том, что гражданское право имеет общую характеристику и правила, в которых нельзя точно допустить и предугадать конкретные детали разных сложных имущественных и неимущественных отношений. Такой характер гражданского права соответствует «общим началам и смыслу гражданского законодательства» и изначально подразумевает появления неких правовых взаимоотношений, между инициативными сторонами, которые вообще не зарегистрированы не в одной правовой норме. Официальное оформление таких правовых отношений, не осуществляется без опоры на специальные принципы норм права предусмотренных законом.
Основные правовые принципы несут общеобязательный характер, закрепленный в специальных соответственных нормах права – это главная особенность правовых принципов. Именно поэтому закон требует их обязательного выполнения, в рассмотрении конкретизированных правовых ситуаций.

Рассмотрим основные положения гражданского права, их семь:
• Понятия дозволенной направленности в регулировке гражданских правовых взаимоотношений.
• Понятия равного режима правораспределения для всех лиц принимающих участие деятельности.
• Понятия неприкосновенности собственности.
• Основные позиции свободной договоренности.
• Позиции неприемлемости несанкционированного вмешательства в частные дела.
• Основы действия гражданских прав.
• Позиция передвижения товаров в свободном режиме.

Немножко подробнее рассмотрим каждый из перечисленных выше принципов гражданского права.
— Основы дозволенной направленности в регулировании гражданско–правовых отношений означает то, что дозволено абсолютно все в рамках закона. В соответствии с этим принципом между субъектами устанавливаются и налаживаются четко и конкретно сформулированные запреты. Характерная черта этого положения в том, что объемы дозволенного и запрещенного не пропорциональны, то есть, запретов намного меньше, чем потенциала, а объем дозволенного вообще не определен. Другими словами юридические субъекты права могут работать в любых дозволенных позициях, которые не препятствуют законам.
Другой стороной этого принципа является то, что основное количество правовых норм имеет диспозитивный характер. Это означает то, что правовые субъекты могут совершать свою деятельность в соответствии с данными им правами. Причем их свобода действий и деятельности не безгранична, а имеет четко определенные правовые и юридические рамки. Не допустимым является использование гражданских прав, для того чтобы ограничивать конкуренцию между субъектами. Также дозволенные права могут быть ограничены в соответствии с законом, если были угрозы здоровью, жизни и т.д., были нарушены законы, или была угроза безопасности государства.
— Основы равенства правового режима для всех субъектов правовых отношений означает координацию правовых взаимоотношений между субъектами права, в которых субъективные права могут быть неодинаковыми по содержанию, но по условиям исполнения должны быть равными в любых случаях. К условиям осуществления данных прав, имеет отношение и условия их защиты от нарушений. Они защищаются одинаково не зависимо от права собственности.
— Основы неприкосновенности собственности говорит о том, что не один физический и юридический субъект не может лишиться своей собственности или капитала без специального решения суда. Только указ суда может решить лишать ли субъекта права того или иного имущества или нет. В редких случаях допускается изъятие имущества по ограниченному кругу, без нарушения законов.
— Основы свободной договоренности сообщает нам о том, что уговоры могут заключать и подписывать любые фигуры правовой субъектности. Субъекты права могут беспрепятственно выбирать другую сторону, с которой заключается договор. Принудительно заключение договоров запрещено, кроме случаев предусмотренных конституцией страны и законов.
— Основы недопустимости произвольного вмешательства в частные дела включает в себя неприкосновенность и запрет вторжения не только в собственные дела лица, но и личную жизнь, и пространство физ. лица. Ни органы государственного управления, ни органы самоуправления не владеют правами вторгаться в личное пространство фигуры права.
— Основы манипуляции гражданских прав и их защищенность обеспечивает свободу действий всем участникам правовой деятельности. Эта позиция гласит, что каждый может в независимой форме пользоваться своим капиталом для открытия и ведения бизнеса или другой деятельности, регулируемой законодательством государства. Но такие права, во время их осуществления могут быть ограничены, если этого требует регламент правопорядка.
— Основы передвижения товаров в свободном режиме означает независимый перевоз товаров и предоставление услуг по всей территории страны. Независимое передвижение товаров и услуг без установления ограничительных режимов, то есть беспрепятственный оборот товаров и различных услуг на территории страны.

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Гражданское право является неотъемлемой частью любого цивилизованного общества. Своими корнями оно уходит в далекое прошлое, где было организовано в соответствии с теми требованиями времени. С каждым годом гражданское право становится все более современной отраслью, ведь оно не устает меняться в угоду сегодняшнего дня.
У данной отрасли права имеется несколько важных принципов, являющимися столпами правосудия. Одно из главных положений, это то, что общие принципы гражданского права почти полностью отражают все существенные сферы права. Принципы направлены на том, чтобы систематизировать все правила и полученные знания в сфере гражданского права. Это играет решающую роль при деятельности законодателя. Он обязан следовать тем самым правилам, которые были созданы до него, и основывать новые нормы права, опираясь на то, что было достигнуто до него. Это и есть суть системообразующего принципа гражданского права.
Гражданское право ответственно за контроль, защиту и регулировку большинства ситуаций, которые случаются на жизненном пути, имея при этом возможность повлиять на исход той или иной ситуации. Но при этом стоит делать скидку на то, что каким бы полным не был кодекс гражданского права, он все равно не сможет предусмотреть абсолютно все ситуации, возникающие в жизни человека. Поэтому принято считать, что нормы права регулируют конфликты в типичных ситуациях, которые повторяются чаще остальных. Тема для постоянного роста и расширения норм права, пополнения их новыми, ранее неисследованными ситуациями, является актуальной темой сейчас. Существует несколько причин того, что в последнее время гражданское право просто вынуждено быстрее развиваться, чем обычно. Одной из главнейших причин специалисты называют переход от ранее востребованной командно-административной формы хозяйствования к более прогрессивной по нынешним меркам – рыночной форме. Помимо этого плацдармом для изменений также служат быстро достигающие новых вершин политические отношения, экономические свершения. Все это в совокупности ставит новые проблемы в гражданском праве, которые нуждаются в дополнительном урегулировании и объяснении.
Центральной основой для разрешения подобных вопросов всегда считалась аналогия. Причем проводить параллели разрешено не только между схожими ситуациями в гражданской правовой линии, а и вообще в правовом секторе. Существует также отдельный термин, который характеризует весь отобранный опыт в данном вопросе по нерегулируемым ранее задачам. Это называется законопроектом.
Самые главные положения, которые является фундаментом гражданского права, были помещены в первую статью кодекса и с ними может ознакомиться любой желающий. Самым важным принципом всегда считалось равенство между всеми участниками гражданского права. На практике же это означает полное равноправие вне зависимости от каких-либо факторов и невозможность подчинения одного участника другой стороне. Этот принцип важен не только для гражданского права, но и для всех сфер законодательства в общем. И пока он будет исполняться, общество будет считаться здоровым и защищенным с правовой точки зрения.

Следующим важным пунктом называется принцип неприкосновенности. Речь идет конкретно о собственности. Конечно, главная цель, которую преследовали разработки при создании данного принципа, это возможность без препятствий управлять собственностью, иметь к ней постоянный доступ и делать с ней вообще все, что заблагорассудится, имея при этом равные права для любой деятельности с ней. Но позже стало понятно, что этот принцип также дает возможность провернуть любую сделку и создать здоровый имущественный оборот. Правда, тут есть небольшое исключение, которое может запретить полноценное пользование собственностью в ряде случаев, которые ограничиваются кодексом. Они представляют собой ряд исключений, с которыми необходимо ознакомиться в отдельном порядке.
Далее по списку принципов следует свобода договора. Этот шаг упрощает отношения между членами общества, ведь каждый из нас может с помощью договора создать отдельный принцип. Существует множество шаблонов договоров и столько же возможностей для создания новых шаблонов по усмотрению самого объекта, если он желает провести сделку при нетипичных условиях, но при этом, будучи в рамках правового поля.
Одним из любимых принципов человечества названо невмешательство в приватные дела без требующегося на это специального разрешения. Гражданское право защищает в первую очередь частных лиц, именно поэтому право данной отрасли печется о людях, которые не желают, чтобы подробности их частной жизни стали достоянием общественности. Что самое важное, понятие «частная жизнь» подразумевает не только любую бизнес-деятельность, а и вообще любую деятельность, которая хоть как-нибудь связана с имущественными передвижениями. Влезать в частную жизнь не имеет право ни другой объект, ни публичное лицо (которым может оказаться чиновник). Но при этом стоит помнить, что все вышеперечисленное касается только случаев, когда проводится произвольное вмешательство. Иногда бывают такие случаи, когда частная жизнь идет против общественной или публичной деятельности, что может мешать, порочить, или еще как-нибудь навредить обществу. Тогда юридические лица и другие граждане имеют право получить доступ к частной жизни.
И последним принципом принято считать свободное перемещение. Это касается не только любого отдельного взятого товара, а и сферы услуг, финансовых средств, в рамках Российской Федерации. Рынок обязан придерживаться единства, поэтому отдельные муниципальные органы не имеют права водить запрет на перемещение чего-либо. Но и здесь имеются некоторые исключения, предписанные законом. Например, принцип обходит стороной вещи, которые несут угрозу безопасности жизни и здоровья людей, или же несут какую-то культурную, историческую или другую ценность.

Проблемы предмета и метода гражданского права

Читайте также:

  1. Cтатья 2. Основные трудовые права работников
  2. Cтатья 353. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
  3. E) Единство принципов гражданского процесса.
  4. E) Нарушение или неправильное применение норм процессуального права.
  5. G) Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца.
  6. I. Аргументы из области частного права
  7. I. Общие проблемы философии науки.
  8. I. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 1 страница
  9. I. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 2 страница
  10. II. Акты федеральных органов государственной власти, как источники муниципального права.
  11. II. Аргументы из области публичного права
  12. II. Метод муниципального права.

По вопросу о предмете и методе гражданско-правового регулирования общественных отношений в литературе высказывается столько различных мнений, что этот вопрос нуждается в отдельном изучении.

Спорным является вопрос о предмете гражданского права.

1. Многие авторы пришли к выводу о том, что необходимо разграничивать понятия имущественные, материальные, производственные и экономические отношения (см.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 11; Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. Свердловск, 1959. С. 26; Грибанов В.П. К вопросу о понятии права собственности // Вестник Московского университета. Серия: экономика, философия, право. 1959 № 3. С. 185; Развитие советского гражданского права на современном этапе // Н.С. Малеин, В.П. Мозолин, И.П. Прокопченко и др. / Под. ред. В.П. Мозолина. М., 1986. С. 29).

Необходимость такого разграничения обычно объясняется тем, что материальные, производственные и экономические отношения носят объективный характер и поэтому не могут регулироваться нормами права. Имущественные же отношения – это волевые отношения и поэтому они поддаются воздействию со стороны норм права. Между тем объективный характер общественных отношений означает, что человек не может изменить законы, по которым развиваются материальные, производственные и экономические отношения. Однако человек в состоянии либо ускорить их развитие, если будет осуществлять их правовое регулирование в соответствии с объективными законами их развития, либо затормозить развитие этих отношений, если их правовое регулирование будет осуществляться без учета объективных закономерностей их развития.

Более обоснованной представляется позиция тех авторов, которые полагают, что понятие производственных, материальных, экономических и имущественных отношений – тождественные понятия, с разных сторон отражающие различные свойства одних и тех же общественных отношений. Так, термин «материальные» отражает тот факт, что характер указанных отношений определяется материальными условиями жизни людей. Поскольку рассматриваемые отношения возникают в процессе производства, их называют производственными отношениями. Термин «экономические» используется тогда, когда важно подчеркнуть, что эти отношения образуют экономический базис общества. Для того, чтобы отразить связь указанных отношений с теми объектами, по поводу которых они возникают (имущества), их называют имущественными отношениями (см.: Толстой Ю.К. Понятие права собственности // Проблемы гражданского права / Под. ред. Б.Б. Черепахина, О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого. Л., 1962. С. 143; Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Л., 1988. С. 7-8).

2. Различные критерии предлагаются и для отграничения имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, от имущественных отношений, образующих предметы иных отраслей права:

· Имущественная самостоятельность субъектов общественных отношений (Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права. С. 126).

· Имущественно-распорядительная самостоятельность участников имущественных отношений (Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. С. 121).

· Обособленное в обороте имущество (Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права и системе Гражданского кодекса СССР // Советское государство и право. 1954. № 7. С. 106).

· Равенство участников имущественных отношений (Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства СССР (1961-1965) Автореф. докт. дисс. Л., 1970. С.6).

Для изложенных выше позиций характерна одна общая черта: в качестве предметного признака гражданского права в них используются свойства не самих общественных отношений, а их участников или имущества, по поводу которого возникают эти отношения.

Между тем свойства участников общественных отношений предопределяются характером этих отношений, а не наоборот. Так, частный характер имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, диктует и те свойства, которыми должны обладать субъекты, чтобы участвовать в этих отношениях: равенство, автономия воли и имущественная самостоятельность. Экономические же признаки имущества существуют не сами по себе, а предопределяются особенностями тех общественных отношений, которые складываются по поводу этого имущества. В силу этого предметный признак гражданского права правильнее искать в специфике самих имущественных отношений, а не в особенностях положения, занимаемого их участниками, или имущества, по поводу которого эти отношения возникают. В качестве такого специфического признака может быть использован стоимостный (товарно-денежный) характер имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права (Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 10). Частный интерес участников имущественных отношений в условиях рыночной экономики, как правило, приурочен либо к товару в виде вещей, работ, услуг и т.п., либо к денежному эквиваленту этого товара. Поэтому большинство частных имущественных отношений — это товарно-денежные (имущественно-стоимостные) отношения. Вместе с тем встречаются и такие частные имущественные отношения, которые не носят товарно-денежный (имущественно-стоимостной) характер. Так, граждане, вступая в брак, руководствуются своими частными интересами, которые, однако, не приурочены к какому-либо товару или его денежному эквиваленту. Акционеры, вступая в отношения друг с другом в процессе управления акционерным обществом, также преследуют частные интересы. Однако они не направлены непосредственно на товары или деньги, поэтому складывающиеся между акционерами по управлению акционерным обществом отношения (корпоративные отношения) не носят товарно-денежный (имущественно-стоимостной) характер. mashtest4Их включение в предмет гражданского права обусловлено их частным характером.

В силу этого для характеристики имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права, достаточно указания на то, что это — частные имущественные отношения.

3. По-разному в литературе обосновывается и включение в предмет гражданского права неимущественных отношений. Традиционно считается, что в предмет гражданского права входят личные неимущественные отношения. Однако, одни авторы полагают, что предметом гражданского права охватываются только те личные неимущественные отношения, которые связаны с имущественными (см.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 12). Другие же считают, что личные неимущественные отношения должны входить в предмет гражданского права независимо от того, связаны они с имущественными отношениями или нет (см., напр.: Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961-1965 гг) // Автореферат докт. дисс. Л., 1970. С.7).

Между тем спор этот лишен какого-либо основания. Дело в том, что под не связанными с имущественными понимаются личные неимущественные отношения по поводу жизни, здоровья, чести, достоинства, деловой репутации, неприкосновенности личности и т.п. нематериальных благ. Между тем по поводу таких неотделимых от личности нематериальных благ никакие общественные отношения вообще не складываются. Именно поэтому неотчуждаемые нематериальные блага не регулируются, а защищаются гражданским законодательством (п. 2 ст. 2 ГК РФ).

Нет в литературе и единства взглядов по вопросу о том, почему столь различные отношения (имущественные и личные неимущественные) входят в предмет одной и той же отрасли гражданского права:

Читайте также:  С точки зрения психологии почему болят зубы

· в силу связанности личных неимущественных отношений с имущественными (Гражданское право // под. ред. Е.А. Суханова. Изд. 3-е. М., 2004. Т 1. С. 43);

· личные неимущественные отношения оказались втянутыми в сферу гражданско-правового регулирования, так как для них подошел уже сложившийся метод гражданско-правового регулирования (Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. С. 150);

· участники личных неимущественных отношений находятся в равном положении, так же как и участники имущественных отношений. (Толстой Ю.К. Кодификация гражданского законодательства в СССР (1961-1965 гг.). Автореф. докт. дисс. .Л., 1970. С. 6);

· личные неимущественные отношения также как и имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права, носят взаимооценочный характер. (Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. С. 16-17).

Между тем связанность различных общественных отношений не означает их однородности и сама по себе не может служить основанием для включения указанных отношений в предмет одной и той же отрасли права. Так, отношения по поводу предоставления гражданам жилой площади и отношения социального найма жилой площади неразрывно связаны между собой. Однако регулируются они различными отраслями: первые — административным, вторые — гражданским правом. И наоборот, хотя между дарением и строительным подрядом и нет тесной связи, но, тем не менее, они входят в предмет одной и той же отрасли гражданского права.

Не ясно также, почему именно личные неимущественные отношения оказались втянутыми в сферу гражданско-правового регулирования. По всей видимости, личные неимущественные отношения обладают таким общим свойством с имущественными отношениями, которое и позволило распространить на них гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. В качестве такого обобщающего признака Ю.К. Толстой рассматривает равенство сторон в имущественных и личных неимущественных отношениях. Между тем положение, в котором оказываются участники регулируемых правом общественных отношений, зависит от того, какой метод правового регулирования избран законодателем. Если признать, что стороны общественных отношений, входящих в предмет гражданского права, находится в равном положении и без их правового регулирования, то становится бессмысленным само правовое регулирование указанных отношений методом равноправия, который, как считает Ю. К. Толстой, является специфическим методом гражданского права. Взаимооценочный же характер имущественных и личных неимущественных отношений отражает настолько абстрактное общее свойство указанных отношений, что его практическое использование является малоэффективным.

Поэтому обобщающим признаком, позволяющим объединить имущественные и неимущественные отношения в предмете одной отрасли, является их частный характер, который и предопределяет применение к ним единого метода правового регулирования – метода юридического равенства сторон.

Спорным в цивилистической науке является и вопрос о методе гражданско-правового регулирования. Здесь высказывается два противоположных мнения:

a. Метод – это совокупность приемов, способов воздействия на общественные отношения, совокупность юридических особенностей отрасли права (см.: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Свердловск, 1972. С. 64-65).

b. Метод как критерий, индивидуализирующий гражданско-правовую отрасль в системе российского права, должен характеризоваться только одной чертой, но такой, которая присуща любой норме гражданского права (см.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 13-14).

Понятие метода как совокупности приемов, способов воздействия на общественные отношения, совокупности юридических особенностей данной отрасли можно использовать для раскрытия содержания гражданско-правовой формы, отразив в нем все многообразие различных приемов и способов воздействия на многочисленные общественные отношения, входящие в предмет гражданского права. Однако как невозможно перечислить все общественные отношения, входящие в предмет гражданского права, так невозможно исчерпывающе определить все приемы и способы воздействия на них, применяемые в гражданском праве. Поэтому такое понятие отраслевого метода непригодно для использования его в качестве критерия разграничения отраслей российского права. Метод как критерий, индивидуализирующий гражданско-правовую отрасль в системе российского права, должен характеризоваться только одной чертой, но такой, которая присуща любой норме гражданского права. В качестве такой черты и выступает юридическое равенство сторон.

Дата добавления: 2015-05-10 ; Просмотров: 4225 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Общие понятия гражданского права

Основные положения гражданского права Российской Федерации.

Вопросы:

1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.

2. Понятие и структура гражданского правоотношения.

3. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действительности.

1. Гражданское право — одна из основных отраслей права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, отличающиеся самостоятельностью и независимостью их участников. Со времен Римского права Гражданское право определяло отношения между субъектами по поводу той или иной вещи. Поэтому Гражданское право называют «вещным», или «цивильным». Гражданское право занимает определяющее положение в системе права и играет ключевую роль. Например, в случае пробелов в специальном законодательстве, регулирующем трудовые, семейные, природоохранные и другие связанные с имуществом отношения, применяются нормы Гражданского права.

Предмет гражданско-правового регулирования составляет достаточно широкий спектр общественных отношений, определяющих характер связи субъектов права с конкретной вещью, регламентирующих порядок перехода вещи (имущества) от одних лиц к другим, устанавливающих правила заключения гражданско-правовых договоров и выполнения принятых по ним обязательств, а также указывающих на порядок возмещения причиненного имущественного и морального вреда.

Общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права:

1. Имущественные отношения — связаны с принадлежностью имущества определенным лицам, либо с переходом имущества от одного лица к другому, либо с выполнением работ, оказанием услуг и иных действий.

Имущественные отношения подразделяются на две группы:

а) вещные отношения;

б) обязательственные отношения.

Вещные отношения осуществляются обладателем вещи самостоятельно, без вмешательства других лиц. Они возникают либо в связи с наличием у лиц права собственности на определенное имущество, либо в связи с нахождением имущества у лиц, не являющихся его собственниками. В первом случае вещные отношения имеют абсолютный характер, так как собственнику конкретной вещи потенциально противостоит неограниченный круг лиц, не являющихся собственниками этой вещи. Это практически все остальные люди, на которых лежит обязанность уважать право собственности другого лица и не препятствовать его осуществлению.

Обязательственные отношения реализуются тогда, когда в них участвует не менее двух лиц. В основном эти отношения связаны с процессом перераспределения имущества или с обменом результатами деятельности. Обязательственные отношения, связанные с переходом имущества от одного лица к другому, могут возникать из различных оснований. Самая большая группа обязательственных отношений возникает на основе заключения гражданско-правовых сделок (договоров о передаче имущества, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).

Значительную группу обязательственных отношений составляют отношения, возникающие вследствие причинения вреда одним лицом другому, а также вследствие неосновательного (т.е. без достаточных законных оснований) приобретения или сбережения имущества. Особую группу обязательственных отношений составляют отношения, связанные с вопросами наследования имущества. Имущество в порядке наследования может переходить к другому лицу либо по закону, либо по завещанию и только после смерти наследодателя.

2. Личные неимущественные отношения, хотя и лишены экономического содержания, но связаны с имущественными отношениями. Объектами личных неимущественных отношений являются нематериальные блага, которые неотделимы от личности.

Личные неимущественные отношения подразделяются на:

а) личные неимущественные отношения, непосредственно связанные с имущественными (например, право автора на произведение искусства или изобретатель предполагает решение вопроса о выплате ему материального вознаграждения);

б) личные неимущественные отношения непосредственно не связаны с имущественными, но могут повлечь за собой невыгодные имущественные последствия (например, отношения, связанные с ущемлением чести, достоинства, подрывом деловой репутации, нанесением морального ущерба и т.п.).

Следует отметить, что личные неимущественные отношения, непосредственно не связанные с имущественными, гражданское право лишь защищает, но не регулирует.

Метод гражданско-правового регулирования представляет собой совокупность средств и приемов, посредством которых нормы гражданского права воздействуют на общественные отношения, поведение граждан и юридических лиц, участвующих в этих отношениях.

Особенности метода гражданско-правового регулирования:

1. Все участники гражданского оборота признаются независимыми и самостоятельными субъектами права, что позволяет им совершать любые действия, не запрещенные законом. Независимость участника гражданских правоотношений выражается в том, что никто (ни государство, ни контрагент, ни третья сторона) не может вмешиваться в его действия (если, конечно, эти действия правомерны).

2. Независимо от количества участников гражданского оборота они подразделяются на две стороны, обладающие взаимными правами и обязанностями. Участвующие с разных сторон субъекты гражданско-правовых отношений могут обладать неодинаковым объемом полномочий (например, гражданин может вступать в гражданско-правовое отношение с государством или рядом организаций). Но при этом действует принцип юридического равенства сторон.

3. Регуляция гражданско-правовых отношений носит диспозитивный характер. Сторонам разрешается определять характер взаимоотношений между собой по своему усмотрению, добровольно по взаимному согласию, но в рамках закона.

4. Спорные вопросы, возникающие между сторонами, могут решаться на основе взаимных договоренностей, а при их отсутствии — органами, независимыми от участников гражданско-правовых отношений (судом общей юрисдикции, арбитражным или третейским судом).

5. Поскольку основную массу гражданско-правовых отношений составляют имущественные отношения, гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер.

Источники гражданского права представляют собой весь законодательный массив, регулирующий гражданско-правовые отношения. Прежде всего, среди источников гражданского права определяющая роль принадлежит Конституции Российской Федерации. Ст. 8 Конституции РФ провозглашает принцип свободы экономической деятельности. Ст. 9 и 36 Конституции РФ провозглашают право частной собственности на землю и другие природные ресурсы. Ст. 34 и 35 Конституции РФ определяют основу отношений в области предпринимательской деятельности, наследственного права, содержат запрет на принудительное отчуждение имущества (минуя судебные инстанции) для государственных нужд. Ст. 20 — 25 Конституции РФ закладывают основы регуляции личных неимущественных отношений, возникающих по поводу таких духовных ценностей, как честь, достоинство, личная неприкосновенность частной жизни, семейная тайна, тайна переписки и т.д.

Источником гражданского права является Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 21 марта 2002 года); часть вторая — от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в ред. от 17 декабря 1999 года); часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ.

Кроме кодифицированных нормативных актов, к источникам гражданского права относятся федеральные законы, постановления Правительства РФ и Указы Президента РФ, содержащие нормы, направленные на регуляцию гражданско-правовых отношений.

В широком смысле вся совокупность источников гражданского права составляет гражданское законодательство. Понимание гражданского законодательства в узком смысле дано в ст. 3 ГК РФ, где указано, что «гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. «.

Особенности гражданского законодательства Российской Федерации:

1. В соответствии с п. 1 ст. 3 ГК РФ и ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации.

Это значит, что субъекты РФ не вправе принимать законы и иные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права.

2. Гражданское законодательство России не признает судебный прецедент в качестве источника права.

3. Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы, кроме случаев, когда это прямо предписано законом.

4. Обычаи делового оборота (т.е. сложившиеся и широко применяемые в области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законом) применяются, если они не противоречат положениям гражданского законодательства.

5. Ст. 6 ГК РФ разрешает применение гражданского законодательства по аналогии с законом. При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются, исходя их общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.

6. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора (п. 2 ст. 7 ГК РФ).

Гражданское право выполняет функции общего характера, свойственные всем отраслям права. К ним относятся:

а) регламентация конкретного поведения в обществе;

б) предупреждение правонарушений;

в) стимулирование нужного обществу поведения граждан и юридических лиц;

г) применение мер принудительного характера к правонарушителям и другие функции.

Кроме этого, гражданское право выполняет особые функции:

а) регулирование нормальных экономических отношений в обществе;

б) охрана имущественных и некоторых неимущественных прав;

в) правовое закрепление многообразия форм собственности при их равной юридической защите.

Главным отличием гражданского права от других отраслей права, в особенности от административного права, построенного на принципе подчиненности и соответствующей подотчетности, является то, что оно располагает юридическим механизмом воздействия на участников гражданского оборота без какого-либо государственного принуждения.

2. Гражданское правоотношение — урегулированное нормами гражданского права общественное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. Поэтому гражданское правоотношение можно рассматривать как юридическую связь равноправных, независимых субъектов имущественных и некоторых личных неимущественных отношений, выражающуюся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям государственно-правовых мер принуждения имущественного характера. В большинстве случаев гражданские правоотношения возникают по воле участвующих в них лиц. Типичным основанием возникновения гражданских правоотношений является договор. Однако есть случаи, когда гражданское правоотношение возникает помимо воли его участников. Например, в случае причинения вреда одним лицом другому.

Определяющим свойством гражданского правоотношения является юридическое равенство участников правоотношения. Если этого равенства нет — нет и самого гражданского правоотношения. Из гражданского оно превращается в иное правоотношение (административное, трудовое и т.п.). Например, при покупке гражданином квартиры у местной администрации стороны юридически равны, и значит, данное правоотношение — гражданское. А если гражданин получает квартиру от местной администрации, то это уже административное правоотношение, построенное на принципе юридического неравенства сторон, одна из которых обладает властными полномочиями по отношению к другой.

Структура гражданского правоотношения:

а) субъективных прав и обязанностей участников правоотношения;

б) объектов правоотношения;

в) субъектов правоотношения.

Субъективные права и обязанности участников правоотношения составляют его содержание. В гражданском правоотношении одна из сторон является управомоченной, другая — обязанной.

Субъективные права — это мера дозволенного поведения субъекта гражданского правоотношения. В рамках этой меры субъекты гражданских правоотношений обладают потенциальными возможностями пользования предоставленным им объемом прав. Набор прав, которыми обладает субъект гражданского правоотношения, называют правомочиями.

Правомочия подразделяются на три группы:

1. Правомочие требования — возможность требовать от обязанной стороны исполнения возложенных на нее обязанностей.

2. Правомочие на собственные действия — возможность самостоятельно совершать те или иные юридически значимые действия.

3. Правомочие на защиту — возможность обращения в судебные органы с целью восстановления нарушенного субъективного права и с требованием применения государственно-принудительных мер к нарушителям.

Не обязательно, чтобы все эти три правомочия присутствовали в одном правоотношении. В каком-то будет правомочие требования, в другом — правомочие на защиту.

Субъективные обязанности — мера должного поведения субъекта гражданского правоотношения. Сущность субъективной обязанности заключается в необходимости совершить определенные действия или в необходимости воздержаться от совершения каких-либо действий.

Существуют два типа обязанностей:

1. Обязанности пассивного типа. Возникают из гражданско-правовых запретов и означают юридическую невозможность совершения действий, нарушающих интересы управомоченной стороны или государства.

2. Обязанности активного типа. Состоят в побуждении совершения общественно полезных действий. Обычно содержат требование совершить действие по передаче имущества или совершения каких-либо работ, оказания услуг и т.д. Для обязанной стороны они означают необходимость действовать в интересах управомоченной стороны, так как обеспечиваются мерами принуждения или санкциями за неисполнение.

Содержание гражданского правоотношения может быть:

а) простым, когда единственному праву корреспондирует одна обязанность (например, договор займа);

б) сложным, когда наряду с правом и корреспондирующей ему обязанностью возникают взаимосвязанные с ними иные права и обязанности (например, договор найма, жилого помещения).

Объекты гражданских правоотношений — это то, по поводу чего возникают данные правоотношения, на что направлены права и обязанности субъектов этих правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений можно разделить на две группы:

1. Неимущественные объекты — это результаты творческой деятельности, информация, а также личные неимущественные блага. К результатам творческой деятельности относятся: результаты интеллектуального труда, программное обеспечение, авторские права на изобретение и произведение искусства и т.п. К личным благам относятся честь, достоинство и деловая репутация, компенсация морального вреда и др.

2. Имущественные объекты к ним относятся конкретные вещи, деньги, ценные бумаги, работы, услуги, а также имущественные права и обязанности.

Термин «имущество» в гражданском праве употребляется в двух смыслах. Во-первых, по отношению к конкретной вещи. Во-вторых, по отношению к совокупности материальных благ (вещей, денег, ценных бумаг и т.п., например, ст. 137 ГК РФ к имуществу относит животных). Кроме того, к имуществу относится совокупность некоторых прав и обязанностей. Например, при наследовании имущества наследнику переходит право требовать возврата долга, равно как и обязанность возвратить долг. Совокупность материальных благ и прав требования называют активом имущества. Долги, входящие в состав имущества, называют пассивом имущества.

В гражданском праве помимо понимания вещи в узком смысле (т.е. как конкретной вещи) существует расширительное понимание вещи, которое придает этому понятию статус универсальной юридической категории. В этом смысле под «вещью» понимается вся совокупность предметов материального мира (созданных трудом человека или находящихся в естественном состоянии), по поводу которых возможно возникновение гражданских правоотношений. Законодатель устанавливает определенные права и обязанности субъектов в процессе приобретения, использования или отчуждения вещей. Это называется правовым режимом вещей.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вещи могут быть:

1) движимые и недвижимые;

2) делимые и неделимые (неделимой признается вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения);

3) простые и сложные (сложной признается вещь, состоящая из разнородных вещей, образующих единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, например мебельный гарнитур);

4) вещи, не ограниченные в обращении, и вещи, ограниченные в обращении (к вещам, ограниченным в обращении, относятся взрывчатые вещества, яды, наркотики, боевое оружие и т.д.);

5) вещи, обладающие индивидуальными признаками (это либо уникальные вещи, т.е. не имеющие себе подобных, либо вещи, имеющие признаки, выделяющие их из рода аналогичных вещей);

6) вещи, определяющиеся родовыми признаками, т.е. характеризующиеся числом, мерой веса и т.д. (чтобы стать объектами гражданских правоотношений, эти вещи должны быть отделены от общей массы таких же однородных вещей).

Особое место среди объектов гражданских правоотношений занимают ценные бумаги. Перечень видов ценных бумаг дается в ст. 143 ГК РФ. Причем этот перечень открытый, так как в реальной экономике одни виды ценных бумаг могут исчезать, другие — появляться. Наиболее распространенные виды ценных бумаг следующие: вексель, чек, акция, государственная облигация, депозитный и сберегательный сертификаты. Ценные бумаги являются документом, удостоверяющим право имущественного держания, а также устанавливающим определенные имущественные права (например, право получения определенной доли прибыли или право требовать возврата переданных на хранение материальных ценностей). Обладателями ценных бумаг могут быть только субъекты гражданских правоотношений.

Субъекты гражданских правоотношений — лица, участвующие в правоотношении.

Субъектами гражданских правоотношений могут быть:

а) физические лица;

в) государство в лице федеральных органов, субъектов Федерации, а также органов местного самоуправления.

Последние, выступая в качестве субъектов гражданско-правовых отношений, имеют две особенности. Во-первых, они наделены властными полномочиями, т.е. правом принимать законодательные и иные акты. Во-вторых, они отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.

Читайте также:  Связь с женатым с точки зрения православия

К физическим лицам относятся:

а) граждане Российской Федерации;

б) граждане других государств;

в) лица без гражданства.

Чтобы стать субъектом гражданского правоотношения, необходимо обладать правосубъектностью. Содержание правосубъектности раскрывается через такие понятия, как правоспособность и дееспособность.

Гражданская правоспособность — способность иметь гражданские права и нести обязанности. Возникает правоспособность с момента рождения человека и является неотчуждаемой на протяжении всей его жизни. Например, человек может отказаться от права составить завещание, но он не может отказать себе в возможности оставить завещание. Право на жизнь по российскому законодательству возникает с момента рождения, хотя по законодательству некоторых других государств право на жизнь возникает до момента рождения человека. В то же время российское гражданское законодательство предусматривает защиту интересов еще не родившегося ребенка — согласно ст. 1166 части третьей Гражданского кодекса РФ «При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника».

За всеми гражданами РФ признается равная правоспособность. Ограничение правоспособности возможно только в установленном законом порядке. Например, лицам, осужденным за совершение определенного вида преступления, уголовное законодательство предусматривает запрет (ограничение) на занятие некоторыми видами деятельности. Иностранные граждане, находясь на территории Российской Федерации, обладают тем же объемом прав, что и граждане России, и не могут иметь иных прав, даже если они зафиксированы в законодательстве государства, гражданами которого они являются. Для иностранных граждан ограничение правоспособности возможно не только по федеральному закону, но и по постановлению Правительства РФ как ответная мера за ущемление прав российских граждан за рубежом.

Гражданская дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять свои права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан являются возможность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособность) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность за причиненный вред (деликтоспособность). Закон не предусматривает возможности ограничения гражданином своей дееспособности, равным образом, как и признание себя недееспособным по своей воле.

В отличие от правоспособности возникновение дееспособности предполагает достижение гражданином определенного уровня психической зрелости и интеллектуального развития.

Учитывая это, Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает несколько видов дееспособности:

1) дееспособность малолетних (ст. 28 ГК РФ);

2) дееспособность несовершеннолетних (ст. 26 ГК РФ);

3) дееспособность в полном объеме (п. 1 ст. 21 ГК РФ).

Дееспособность малолетних от 6 до 14 лет предусматривает возможность совершения трех видов сделок:

1. Мелкие бытовые сделки. Существуют два критерия мелкой бытовой сделки. Во-первых, это сделки, направленные на удовлетворение обычных каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи, т.е. имеющие потребительский характер. Во-вторых, это сделки, незначительные по сумме. Закон не устанавливает конкретную сумму, являющуюся показателем мелкой бытовой сделки. И это создает сложности в определении диапазона совершения сделок малолетними.

2. Сделки, направленные на получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации. Это означает, что малолетние могут самостоятельно принимать подарки любой стоимости, за исключением тех, которые оговорены выше.

3. Сделки по распоряжению денежными средствами, предоставленными малолетним их родителями либо с согласия родителей третьим лицом. Родители имеют право устанавливать размер предоставляемой суммы и контролировать ее использование.

Все остальные сделки, не вошедшие в этот перечень, лица в возрасте до 14 лет совершать не могут. При необходимости эти сделки совершают родители, усыновители или опекуны малолетних. Малолетние не несут имущественной ответственности по всем совершенным ими сделкам и не отвечают за причиненный ими вред. Вся ответственность и обязательства возмещения вреда по сделкам малолетних лежат на их родителях, усыновителях или опекунах. Данное обстоятельство дает повод теоретикам права считать, что хотя в Гражданский кодекс и введена статья «Дееспособность малолетних», на самом деле граждане до 14 лет не являются дееспособными, так как нельзя говорить о дееспособности лица, если оно не несет самостоятельной ответственности за свои действия, т.е. у него нет деликтоспособности.

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет предполагает помимо возможности совершения сделок, разрешенных малолетним, еще три вида сделок:

1. Право самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Закон предусматривает случаи ограничения данного права, если несовершеннолетний с точки зрения родителей неразумно расходует заработанные средства. Тогда по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей либо органов опеки и попечительства суд может лишить несовершеннолетнего права распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами (п. 4 ст. 26 ГК РФ).

2. Осуществлять права автора на произведение искусства, изобретение или иной результат своей интеллектуальной деятельности.

3. Право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, а по достижении шестнадцати лет также иметь право быть членом кооператива.

Все остальные сделки несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут совершать только с письменного согласия своих законных представителей родителей, усыновителей или попечителей. Письменное согласие может быть получено как до совершения несовершеннолетними сделки, так и после ее совершения.

Важной особенностью дееспособности несовершеннолетних является то обстоятельство, что данная категория граждан несет имущественную ответственность по всем совершаемым ими сделкам (как разрешенным п. 2 ст. 26 ГК РФ, так и требующим письменного согласия законных представителей), а также отвечает по закону за причиненный вред.

Дееспособность в полном объеме предполагает возможность совершения всех сделок без ограничения. Полная дееспособность наступает по достижении восемнадцатилетнего возраста. В ряде случаев закон допускает объявление полностью дееспособного гражданина до достижения им восемнадцати лет.

Объявление несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным называется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ).

Эмансипация допускается с шестнадцатилетнего возраста и возможна в двух случаях:

а) при вступлении несовершеннолетнего гражданина в брак;

б) если несовершеннолетний работает по трудовому договору или с согласия своих законных представителей занимается предпринимательской деятельностью.

Полная гражданская дееспособность является величиной постоянной. Однако законодатель определил обстоятельства, при которых возможно ограничение дееспособности граждан. Первое обстоятельство указано в п. 4 ст. 26 ГК РФ и относится к несовершеннолетним лицам, расходующим заработанные ими средства неразумно. Второе обстоятельство касается совершеннолетних граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и тем самым ставящих свою семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК РФ).

В этом случае над такими гражданами устанавливается попечительство. Для лиц, подпадающих под ст. 30 ГК РФ, ограниченная дееспособность предполагает возможность совершения лишь мелких бытовых сделок, за исключением покупки спиртных напитков. Распоряжаться своими заработком, пенсией и другими доходами, а также совершать иные сделки помимо мелких бытовых, данная категория граждан может лишь с согласия своего попечителя. Однако такие граждане самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным им сделкам и причиненный ими вред. И при первом, и при втором обстоятельствах ограничение дееспособности возможно только на основании решения суда.

В особых случаях возможно признание гражданина недееспособным. Лишение дееспособности допускается в отношении гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Признать гражданина недееспособным может только суд на основании соответствующего медицинского заключения. От имени гражданина, признанного недееспособным, все сделки совершает его опекун. Если после проведенного курса лечения гражданин становится способным контролировать свои действия, он может быть (опять же на основании соответствующего медицинского заключения) признан судом дееспособным в полном объеме.

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан над ними устанавливается опека или попечительство. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами с ограниченной дееспособностью. В отличие от опекуна попечитель не вступает в гражданское правоотношение, а лишь помогает реализовать гражданину свои права.

3. Вступая в ту или иную форму гражданского оборота, субъекты права строят свои действия, исходя из конкретных жизненных обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Иными словами, субъекты права строят свою деятельность на основе юридических факторов. Обратившись к теории права, можно вспомнить, что юридические факты подразделяются на действия и события. Действия бывают правомерные и неправомерные. Разновидностью правомерных действий являются юридические акты, которые подразделяются на административные акты и гражданско-правовые сделки.

Гражданско-правовые сделки являются основной формой гражданского оборота. По сути дела сделка — это универсальная форма существования гражданских правоотношений, ибо ни в какой другой форме они существовать не могут. В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Покупка вещи, продажа, оказание услуг, передача вещи во временное пользование, дарение и тому подобные действия составляют содержание сделок.

Сделка представляет собой волевой акт, так как она выражает намерение субъекта права вызвать определенные юридические последствия. Такое намерение субъекта права вызывает определенные юридические последствия, его называют внутренней волей. Способы, которыми внутренняя воля выражается вовне, называются волеизъявлением.

Виды гражданско-правовых сделок:

1. Односторонние, двухсторонние и многосторонние. Односторонней считается сделка, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны. Например, составление завещания или принятие наследства. Подавляющее большинство сделок являются двух- и более сторонними.

2. Возмездные и безвозмездные. Возмездной считается сделка, по которой одна из сторон должна получить плату или иное встречное представление. Большинство сделок возмездные (купля-продажа, мена). Примером безвозмездной сделки является договор дарения.

3. Реальные и консенсуальные. Консенсуальная сделка считается заключенной с момента достижения соглашения сторон о совершении каких-либо взаимных действий. Например, в момент достижения соглашения между продавцом, предлагающим купить вещь, и покупателем, изъявившим желание приобрести ее. Реальная сделка считается заключенной с момента передачи вещи (денег) из рук в руки. Например, дарение, заем, хранение.

4. Каузальные и абстрактные. Сделка, имеющая под собой конкретное основание (причину), считается каузальной. Таких сделок большинство. Абстрактными признаются сделки, основание которых остается юридически безразличным, т.е. имеет абстрактный характер. Примером абстрактной сделки является вексель, который представляет собой общее обещание выплатить определенную денежную сумму независимо от основания его выдачи.

5. Условные и безусловные. Большинство сделок являются безусловными, т.е. возникновение прав и обязанностей сторон по этим сделкам не оговорено никакими дополнительными обстоятельствами. Сделки считаются условными, если возникновение или прекращение прав и обязанностей сторон зависит от обстоятельств, в отношении которых неизвестно, когда они наступят. Условные сделки подразделяются на сделки с отлагательными условиями и сделки с отменительными условиями. Сделка считается заключенной с отлагательными условиями, если в ее содержании имеется перечень обстоятельств, только при наступлении которых могут возникнуть права и обязанности сторон.

Например, при заключении договора найма жилого помещения наймодатель оговаривает время вступления в силу данного договора с момента, когда предыдущим нанимателем, который по не зависящим от него причинам сам не знает, когда он это сделает. Сделка считается заключенной с отменительными условиями, если в ее содержании имеется перечень обстоятельств, при наступлении которых права и обязанности сторон прекращаются. Например, при заключении договора найма жилого помещения наймодатель может поставить условие, что в случае возвращения его родственника из дальней командировки (который неизвестно когда приедет) договор будет считаться прекратившимся и наниматель будет обязан освободить жилое помещение.

6. Бессрочные и срочные. В бессрочных сделках не определяется момент ее вступления в действие и момент ее прекращения. Срочные сделки обязательно содержат оба указанных момента. Срочные сделки имеют сходство с условными сделками. Но если срочная сделка, определяя моменты возникновения и прекращения прав и обязанностей субъектов, ставит в зависимость от событий, которые обязательно должны произойти, то условная сделка оба эти момента ставит в зависимости от событий, относительно которых неизвестно, наступят они или нет.

Кроме указанных видов сделок, иногда выделяют еще биржевые сделки. Смысл выделения этой разновидности сделок — в установлении специального порядка подписания и специальной формы их совершения. Выделяют также фидуциарные сделки, которые имеют доверительный характер. К таким сделкам относятся поручение, комиссия, передача имущества в доверительное управление и ряд других сделок. Особенность фидуциарных сделок в том, что утрата доверия одной из сторон к другой может привести к прекращению отношений.

Форма сделки — это способ выражения воли субъектов сделки. Гражданским кодексом РФ предусмотрены три формы сделок: устные сделки; сделки, совершаемые в простой письменной форме; нотариально удостоверенные сделки.

Для ряда сделок (например, сделки с землей и другим недвижимым имуществом) предусмотрена государственная регистрация.

Устные сделки совершаются путем словесного выражения воли лица. Устно могут совершаться сделки, в отношении которых закон не устанавливает письменной формы либо, если момент заключения сделки совпадает с моментом ее исполнения (за исключением сделок, для которых предусмотрена нотариальная форма). К устным сделкам приравниваются молчаливые сделки, т.е. заключаемые путем бессловесных действий, жестов, мимики, свидетельствующих о воле лица совершить сделку. Такие сделки называют конклюдентными.

Письменная форма сделки совершается путем составления документа, выражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Если гражданин не может собственноручно подписаться (вследствие физического недостатка или болезни), то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин при обязательном засвидетельствовании нотариусом его подписи. При этом никаких прав и обязанностей у гражданина, подписавшего сделку вместо другого лица, не возникает. Простая письменная форма сделок предусмотрена для всех сделок, заключаемых между юридическими лицами, а также между гражданами и юридическими лицами.

Что касается сделок только между гражданами, то закон обязывает оформлять письменно все сделки, сумма которых превышает десятикратный минимальный размер оплаты труда, за исключением сделок, исполняемых при самом их совершении. Элементарным примером письменной формы сделки является чек, выдаваемый покупателю во всех торговых точках. Сделка, для которой законом предусмотрена устная форма, может быть заключена в письменной форме по соглашению граждан, участвующих в этой сделке.

Нотариально удостоверенные сделки осуществляются путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Перечень этих сделок определен Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-1 и другими законодательными актами. Помимо этого перечня закон разрешает нотариально удостоверять любые сделки, если это предусмотрено соглашением сторон.

Для того, чтобы сделка имела законную силу, она должна быть действительной.

Условия действительности сделок:

1) действительной признается сделка, содержание которой не противоречит законам и другим нормативным актам;

2) участниками сделки могут быть только дееспособные граждане или юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке;

3) волеизъявление лиц, участвующих в сделке, должно соответствовать их внутренней воле;

4) изъявление воли не должно сопровождаться двусмысленными и неточными понятиями;

5) воля лица, совершающего сделку, должна быть свободной от насилия, зависимости и иных форм давления (морального или физического) в виде шантажа, угроз или принуждений;

6) сделка не должна совершаться под влиянием обмана, т.е. намеренного введения в заблуждение одной стороны в сделке другой стороной либо лицом, в интересах которого совершается сделка;

7) сделка должна быть составлена по форме, предусмотренной законом.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий сделка может быть признана недействительной. Сделка, для признания которой требуется решение суда, называется оспоримой. Сделка, недействительность которой признается во внесудебном порядке, называется ничтожной. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, признается мнимой. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, признается притворной. Все мнимые и притворные сделки являются ничтожными. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет, является оспоримой, т.е. должна быть признана недействительной судом по иску родителей или других законных представителей. Аналогичным образом признается недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В данном случае недействительность сделки признается по иску попечителя.

Особый случай представляют сделки, когда при их заключении одна из сторон ненамеренно искажает информацию, вводя в заблуждение другую сторону. Это не признается обманом, так как заблуждающимися в данном случае являются обе стороны. Заблуждаться может одна из сторон также в силу своей недостаточной информированности или самоуверенности. Такие сделки могут быть признаны судом недействительными, если заблуждение касалось природы сделки либо если в результате такой сделки приобретена вещь, качества которой значительно снижают возможности ее использования. Если же заблуждение касалось мотивов сделки (например, приобретение по ошибке обуви, одежды не того фасона или размера), то такие сделки признаются действительными и не могут быть оспоримыми. В данном случае допустимы по соглашению сторон замена вещи либо расторжение сделки.

В гражданском законодательстве имеется также понятие кабальной сделки, т.е. сделки, совершенной лицом, которое вследствие стечения тяжелых обстоятельств было вынуждено заключить сделку на крайне невыгодных для себя условиях. Если другая сторона использовала такую ситуацию в своих интересах, например для обогащения или для получения определенной выгоды, такая сделка может быть признана судом недействительной.

Последствия недействительности сделок. При признании сделки недействительной стороны должны вернуться к начальному положению, в котором они находились до совершения сделки. Такая процедура называется реституцией, которая бывает двухсторонней (когда каждая из сторон передает другой все приобретенное по сделке имущество либо возмещает его стоимость) и односторонней (если судом будет установлено, что в недействительности сделки виновата одна сторона). В результате односторонней реституции потерпевшей стороне имущество возвращается, а с виновной стороны имущество взыскивается в доход государства.

Реституция не применяется, когда происходит взыскание имущества обеих сторон в доход государства. При признании сделки недействительной пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения понесенных убытков. Но при этом принимаются во внимание только реальные доходы, а упущенная выгода и неполученные доходы не учитываются. Бремя доказывания недействительности сделки лежит на стороне, требующей признания сделки недействительной.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Так как ничтожные сделки недействительны с момента их заключения, то по этим сделкам можно обратиться в суд лишь с иском о применении последствий недействительности. В отношении ничтожной сделки иск может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение. Для признания недействительности оспоримой сделки и применения последствий ее недействительности иск может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием признания сделки недействительной.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами с ограниченной дееспособностью. В отличие от опекуна попечитель не вступает в гражданское правоотношение, а лишь помогает реализовать гражданину свои права.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источники:
  • http://vuzlit.ru/1087458/ponyatie_grazhdanskogo_prava
  • http://studfiles.net/preview/2892576/page:2/
  • http://www.vsemvsud.ru/articles/1468-ponyatie-grazhdanskogo-prava
  • http://studopedia.su/16_109514_problemi-predmeta-i-metoda-grazhdanskogo-prava.html
  • http://studopedia.ru/1_101341_obshchie-ponyatiya-grazhdanskogo-prava.html